Понятие и виды обязательств в гражданском праве

Стороны обязательства по договору по ГК РФ

В ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс) под обязательством понимаются корреспондирующие друг другу обязанность должника и право требования кредитора.

Должник обычно обязан совершить во благо кредитора какое-либо действие:

  • передать или перечислить деньги;
  • предоставить услугу;
  • выполнить работу. 

Иногда должник обязуется не совершать некие действия.

Кредитор, в свою очередь, имеет право требовать от должника осуществления перечисленных деяний.

Причинами появления прав и обязанностей могут быть:

  • сделки и контракты;
  • нанесение вреда;
  • неосновательное обогащение;
  • прочие случаи, описанные в законе. 

Понятие и виды обязательств в гражданском праве

В качестве каждого из них может действовать одно или несколько лиц.

При подписании контрактов на контрагентов, как правило, возлагаются симметричные права и обязанности:

  • обязанность подрядчика выполнить работы соотносится с обязанностью заказчика принять ее и оплатить;
  • право заказчика требовать исполненное по договору уравновешивается правом подрядчика требовать принятия работ и их оплаты. 

В
отличие от главы 29 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее ГК),
подразумевающей под изменением
обязательства ситуацию, при которой в
нем меняется какое-либо из условий,
однако стороны всегда остаются теми
же, глава 24 ГК предусматривает иную
форму изменения обязательств вообще,
договоров в частности: прямо противоположную
ситуацию, когда договор сохраняется в
первоначальном виде, но меняются его
стороны.

1)
перемена лиц на стороне кредитора
(уступка требования или цессия);

2)
перемена лиц на стороне должника (перевод
долга на другое лицо).

Перемену
лиц в обязательстве необходимо отличать
от участия третьих лиц в исполнении
обязательства (имеет место при
перепоручении и переадресовке исполнения),
где кредитор и должник не выбывают из
обязательства, а третье лицо не становится
стороной в обязательстве, а выполняет
лишь фактические действия по отношению
к кредитору или к должнику:

  1. Уступка права требования (цессия)

Перемена
кредитора возможна на одном из двух
оснований:

  • на
    основании акта законодательства;

  • на
    основании договора уступки права
    требования (договора цессии).


в случае универсального правопреемства
в правах кредитора, когда все права и
обязанности последнего переходят к
другому лицу ( например, в порядке
наследования или реорганизации
юридического лица);


в случае перевода прав кредитора на
другое лицо согласно решению суда
(например, в порядке ст.253ГК осуществляется
перевод прав покупателя доли в общей
собственности);


в случае исполнения основного обязательства
поручителем , к нему переходят все права
кредитора по обязательству (ст.345ГК);


в случае перехода к страховщику,
выплатившему страховое возмещение,
прав страхователя на возмещение ущерба
(суброгация) в порядке ст.855ГК.

Замена
кредитора на основании договора
называется уступкой права требования
или цессией.
Кредитор, передающий свое право требования
(первоначальный кредитор), называется
цедентом,
а принимающий право требования (новый
кредитор) — цессионарием.
Например, торговая фирма имеет
задолженность по кредиту перед банком,
а иная коммерческая организация
приобретает у банка задолженность
торговой фирмы, т.е.

По
доминирующей в юридической науке точке
зрения уступка требования не является
самостоятельным договором. Одним из
веских аргументов, подтверждающих
данное мнение, является тот, что, если
бы договор цессии являлся самостоятельным
договором, отличным, например, от договора
дарения, то это дало бы возможность
обойти запрет безвозмездной передачи
прав, в частности, между коммерческими
организациями.

Чаще всего цессия
происходит на основании договора
купли-продажи, т.к. в силу п.4 ст.424 ГК
нормы Кодекса о купле-продаже применяются
к продаже имущественных прав, если иное
не вытекает из содержания или характера
этих прав. Точно так же для цессии могут
использоваться другие столь же
традиционные гражданско-правовые
договоры, опосредующие реализацию
имущества, например, такие, как мена.

Следует
особо выделить договоры, для которых
переход прав составляет специальный
предмет. Один из них — договор финансирования
под уступку денежного требования,
предметом которого являются права
требования по различным договорам
(купли-продажи, выполнения работ, оказания
услуг и т.д.) и который регулируется
правилами гл.43 ГК и специальным
законодательством.

Для
уяснения сущности цессии важное значение
имеет определение ее соотношения с
регрессом. П.1 ст.353 ГК содержит специальную
оговорку о том, что нормы о переходе
прав кредитора к другому лицу не
применяются к регрессным требованиям.
Принципиальное различие регресса и
цессии состоит уже в самом значении их
для соответствующего права: регресс
порождает право, а при цессии передается
возникшее право.

В
соответствии со ст. 355 ГК требования,
переданные другому лицу, переходят к
новому кредитору в таком же объеме, в
каком они принадлежали первоначальному
кредитору. В частности, для нового
кредитора сохраняют силу условия о
залоге, поручительстве, процентах, иных
способах обеспечения обязательств, а
также другие связанные с требованиями
права, если стороны не достигли по ним
иного соглашения.

На
практике уступка права иногда производится
только на взыскание причитающихся
кредитору санкций за нарушение договора.
Такие сделки неправомерны, т.к. обязанность
по уплате санкций неразрывно связана
с основным обязательством, сторонами
которого неизменно остаются прежний
кредитор и должник.

По
общему правилу согласие должника на
уступку права требования не требуется,
поскольку личность кредитора обычно
не оказывает какого-либо влияния на
исполнение обязательства должником.
Однако в тех случаях, когда личность
кредитора имеет существенное значение
для должника (художник согласился
нарисовать именно женский портрет, а
не мужской), для уступки требования
необходимо согласие должника (п.2. ст.353
ГК).

Несмотря
на то, что согласие должника на уступку
права требования не требуется, он должен
быть письменно уведомлен о переходе
прав кредитора к другому лицу, в противном
случае исполнение, произведенное
должником первоначальному кредитору,
должно считаться надлежащим и освобождает
должника от исполнения обязательства
новому кредитору (п.3. ст.353 ГК).

Права,
неразрывно связанные с личностью
кредитора, не могут быть переданы третьим
лицам. Особо закон упоминает такие
права, как требования об алиментах и о
возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью, которые в силу личного
характера не могут быть переданы в
порядке уступки требования (ст.354 ГК).
Стороны также могут предусмотреть в
договоре условие, по которому кредитор
будет лишен возможности уступить права
требования третьему лицу.

Статья
355 ГК позволяет сделать вывод о еще одном
ограничении передаваемых прав: нельзя
передать другому право, которое возникнет
в будущем, поскольку объем передаваемых
прав, как следует из указанной статьи,
определяется на момент передачи. Из
этого вытекает и то, что нельзя передать
право, которое уже не принадлежит
кредитору.

Как правило, требование
уступается первоначальным кредитором
новому кредитору с целью погашения
задолженности первоначального кредитора
перед новым, возникшей из какого-либо
договора между ними (в результате уступки
требования производится зачет взаимных
требований первоначального и нового
кредиторов).

Однако законодательством
не запрещается уступка первоначальным
кредитором требования лицу, с которым
на момент передачи права требования
его не связывают никакие обязательства.
При этом необходимо учитывать запрет,
установленный законом в отношении
договоров дарения между коммерческими
организациями (ст.546 ГК). Поэтому
первоначальный кредитор может уступить
новому кредитору требование в счет
выполнения последним какого-либо
обязательства в будущем.

Уступка
права требования должна быть совершена
в определенной законом форме. Статья
360 ГК устанавливает, что уступка может
быть совершена только в той форме,
которая установлена для совершения
сделки, права по которой уступаются.
Так, если уступаются права по сделке,
требующей простой письменной формы,
уступка права должна быть также совершена
в простой письменной форме;

Предлагаем ознакомиться:  Понятие, значение, виды и форма договора - Гражданское право (ч. 2 Обязательственное право)

если законом
установлено требование о государственной
регистрации сделки, то уступка также
требует государственной регистрации.
Соблюдение формы уступки требования
служит еще и доказательственной цели,
поскольку должник не обязан исполнять
обязательство любому лицу, объявившему
себя новым кредитором.

В соответствии
со ст. 356 ГК должник вправе не исполнять
обязательство новому кредитору до
предоставления ему доказательств
перехода требования к этому лицу, а
кредитор, в свою очередь, несет обязанность
передать лицу, которому он уступил
требование, документы, удостоверяющие
право требования, и сообщить сведения,
имеющие значение для осуществления
требования.

Кредитор,
уступивший право требования, не может
нести ответственность перед новым
кредитором за неисполнение обязательства
должником, ибо он передает то требование,
которым обладает сам (исключение
составляет случай, когда первоначальный
кредитор поручился за должника). Однако
цедент несет ответственность за
действительность передаваемого
требования (ст.361 ГК).

Лекция 15 обеспечение исполнения обязательств

В теории права выделяют большое количество классификаций обязательств по различным основаниям. Вот самые распространенные:

  • по распределению прав и обязанностей между контрагентами;
  • причинам возникновения;
  • субъектам исполнения;
  • определенности предмета. 

Ниже раскроем их подробно. 

При делении по такому признаку выделяют обязательства:

  • Простые, когда кредитору принадлежит право требования, а у должника есть только обязанность совершить какие-либо действия. К этой категории можно отнести обязательства по компенсации нанесенного ущерба, взимание неосновательного обогащения, среди договорных обязательств — договор займа.
  • Сложные, в которых каждый из контрагентов имеет свои права и обязанности. К таким обязательствам относится большинство видов договоров из Особенной части Гражданского кодекса. Например, по договору аренды арендодатель обязуется передать имущество, а арендатор — принять его и выплатить арендную плату. 

По основаниям, послужившими их причинами, обязательства делятся:

  1. На договорные, возникшие из заключенных сделок и контрактов, когда контрагенты по своему усмотрению вступают в правоотношения и устанавливают свои права и обязанности. Среди них также существует деление:
    • на обязательства из договоров, когда сторонами являются 2 и более субъектов;
    • односторонние сделки, когда обязательства возникают по воле одного лица (завещание или передача полномочий по доверенности).
    • деликтные, связанные с правонарушением;
    • неосновательное обогащение, когда лицо получило или сберегло деньги или имущество за счет другого лица без законных на то оснований.
  2. Внедоговорные, вытекающие из неправомерных действий одной из сторон. Выделяют 2 типа таких обязательств: 

По субъекту исполнения обязательства подразделяют на следующие:

  1. С множественностью субъектов, такие как:
    • долевые (ст. 321 Гражданского кодекса), когда должники отвечают в долях, установленных законом или контрактом;
    • солидарные (ст. 322 Гражданского кодекса), когда свои требования можно заявить к любому из должников;
    • субсидиарные (ст. 399 Гражданского кодекса), когда к дополнительному должнику можно обратиться в случае отсутствия у основного должника возможности исполнить свои обязанности самостоятельно.
  2. Участием третьих лиц. Можно выделить регрессные обязательства (п. 2 ст. 325 Гражданского кодекса), когда основной долг был выплачен третьим лицом, или, наоборот, обязательства в пользу других лиц (ст. 430 Гражданского кодекса, например, выгодоприобретатель в договоре страхования).
  3. Переменой лиц, когда один из контрагентов передает свои полномочия другому лицу. В качестве примера можно привести:
    • цессию (ст. 382 Гражданского кодекса);
    • суброгацию (ст. 965 Гражданского кодекса);
    • перевод долга (ст. 391 Гражданского кодекса). 

По определенности предмета выделяют обязательства:

  • Индивидуальные, когда вещь характеризуется индивидуально-определенными признаками. Например, при купле продаже квартиры прописывается адрес, этаж, площадь, кадастровый номер и т. д.
  • С предметом, определенным принадлежностью к какому-либо роду.
  • Альтернативные (ст. 308.1 Гражданского кодекса), когда у должника есть право выбрать одно из нескольких исполнений.
  • Факультативные (ст. 308.2 Гражданского кодекса). В случае невозможности выполнить основное требование должник обязуется выполнить другое строго определенное действие. 

1
Неустойка

2
Залог

3
Удержание имущества должника

4
Поручительство

5
Гарантия. Банковская гарантия

6
Задаток

7
Другие способы обеспечения исполнения
обязательств

Надлежащее
исполнение сторонами того или иного
правоотношения своих обязанностей
является необходимым условием
экономического, духовного и социального
развития общества. Исполнение обязательств
обеспечивается мерами различного
характера — организационными,
экономическими, правовыми.

Гражданское
право выработало специальную систему
мер (способов), призванных обеспечить
в той или иной степени интересы кредитора
в случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения должником обязательства.
Эти способы так или иначе побуждают
должника исполнить обязательство
надлежащим образом (обусловленным в
договоре способом, в установленный
срок, в установленном месте и т.д.)

• неустойка;

• залог;

• удержание
имущества должника;

• поручительство;

• гарантия;

• банковская
гарантия;

• задаток;

• другие
способы, предусмотренные законодательством
или договором.

Необходимо
отметить, что тот или иной способ
обеспечения исполнения обязательств
представляет собой специальное
обеспечительное обязательство, которое
является дополнительным к основному
(обеспечиваемому) обязательству. Его
дополнительный (акцессорный) характер
проявляется в частности в том, что
недействительность основного обязательства
влечет недействительность обеспечивающего
его обязательства, если иное не
установлено законодательством.

Прекращение
обязательства не всегда означает, что
цель сторонами достигнута. Закон
предусматривает ряд случаев, когда
обязательство прекращается, не будучи
выполненным, а кредитор остается
неудовлетворенным.

Большинство
юридических фактов, как оснований
прекращения обязательств, наступает
по воле сторон, другие – независимо от
их воли.

Одностороннее
прекращение обязательств не допускается.
Однако законом могут устанавливаться
исключения. Например, по договору найма
наниматель жилого помещения вправе с
согласия членов семьи расторгнуть
договор найма (ст. 867 ЖК).

Все
способы прекращения обязательств
подразделяются на

  • общие
    – применяются ко всем обязательствам,

  • специальные
    – прекращают только те обязательства,
    для которых они специально предусмотрены.

В
лекции будут рассмотрены только общие
способы прекращения обязательств.
Специальные способы прекращения
обязательств рассматриваются в особенной
части гражданского права при изучении
отдельных видов обязательств.

Исполнение
обязательства должно быть оформлено в
соответствии с требованием закона. Так,
согласно п.2 ст.379 ГК, кредитор, получивший
исполнение полностью или частично,
обязан по требованию должника выдать
ему в этом расписку или иной документ.
Если должник выдал кредитору в
удостоверение обязательства долговой
документ, то кредитор, принимая исполнение,
должен вернуть этот документ, а при
невозможности возвращения указать на
это в выдаваемой им расписке.

Если
кредитор отказался выдать расписку,
закон предоставляет должнику право по
его выбору

  • задержать
    исполнение,

  • вернуть
    долговой документ,

  • отметить
    в расписке невозможность его возврата.

В
этих случаях просрочившим исполнение
считается кредитор.

По
общему правилу форма исполнения
обязательства должна быть такой же, как
и форма его установления. Прекращение
обязательства исполнением — важный
способ, но не единственный. Обязательства
прекращаются и в силу других юридических
фактов.

К
обязательствам, обладающим личным
характером, относятся, в частности,
алиментные. Например, смерть лица,
получающего алименты, бесспорно
прекращает алиментное обязательство.
Смерть писателя приводит к прекращению
заключенного с ним договора литературного
заказа.

В
некоторых обязательствах прямо сказано
об их прекращении в случае смерти одной
из сторон. Так, ст.867 ГК, устанавливая
причины прекращения договора поручения,
указывает, что договор поручения
прекращается, вследствие смерти
доверителя или поверенного, объявления
кого-либо из них умершим, признания
недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим.

Предлагаем ознакомиться:  Классификация вредных производственных факторов в работе врача стоматолога

По
общему правилу ликвидация юридического
лица (должника или кредитора) прекращает
действие обязательства. Однако,
законодательством возможно возложение
исполнения обязательства на другое
лицо. Так происходит, например, по
обязательствам из причинения вреда
жизни и здоровью гражданина.

В
случае реорганизации юридического лица
(слияние, присоединение, разделение)
правопреемник становится субъектом
обязательства.

В
результате прекращения обязательства
смертью гражданина или ликвидацией
юридического лица всегда должна быть
выполнена обязанность по возврату
неосновательного обогащения.

Невозможность
исполнения (ст.386 ГК) обязательства –
возникновение ситуации, при которой
должник не может совершить действия,
составляющие содержание обязательства.

Обязательства
могут прекращаться в силу этого основания,
когда невозможность исполнения вызвана
обстоятельством, за которое должник не
отвечает, то есть она наступила не по
вине должника (например, случайная
гибель индивидуально-определенной вещи
— предмета обязательства, предмета
договора подряда).

Действующим
законодательством (ст.386 ГК) установлена
невозможность исполнения как вследствие
обстоятельств, за которые ни одна из
сторон не отвечает, так и в силу
обстоятельств, за которые отвечает одна
из сторон. В таком случае обязательство
не прекращается, а изменяется: требование
исполнить обязательство в натуре, как
правило, заменяется, требованием взыскать
причиненные убытки.

Бремя
доказывания обстоятельств, вызвавших
невозможность исполнения обязательства,
за которую должник не отвечает, несет
должник.

Если
исполнение обязательства стало
невозможным для одной из сторон вследствие
обстоятельств, за которые ни одна из
сторон не отвечает, она не вправе
требовать от другой стороны удовлетворения
по договору. Такое удовлетворение не
следует, если в законодательстве или
договоре нет на этот счет указаний. В
данном случае стороны вправе требовать
одна от другой возврата всего, что каждая
из них исполнила, не получив встречного
удовлетворения.

  • условия
    о предмете договора ( предмет договора
    зависит от его вида, в качестве предмета
    могут выступать вещи, деньги, ценные
    бумаги, работы и услуги и т.п.);

  • условия,
    которые названы в законе как существенные
    (например, ст. 320 ГК называет в качестве
    обязательных условий при договоре
    залога предмет залога и его оценку;
    существо, размер и срок исполнения
    основного обязательства; указание на
    то, у какой из сторон находится заложенное
    имущество);

  • условия,
    которые необходимы для договора данного
    вида, т.е. такие условия, которые выражают
    природу договора и без которых он не
    может существовать как данный вид
    (например, для договора страхования
    необходимо указание на вид страхового
    случая и т.д.);

  • условия,
    относительно наличия которых в тексте
    договора достигнуто соглашение сторон.

  1. Обязан
    вернуть имущество.

  2. Обязан
    вернуть все доходы, включая денежные
    и приплод, полученные с того момента,
    как узнал или должен был узнать о
    неправомерности владения или с момента
    получения повестки в суд.

  3. Вправе
    оставить за собой отделимые улучшения.

  4. Вправе
    истребовать компенсацию за произведенные
    неотделимые улучшения (не свыше размера
    увеличения стоимости имущества).

  5. Вправе
    истребовать от собственника возмещения
    произведенных им необходимых расходов
    по содержанию имущества с того времени,
    как обязан возместить доходы.

Стороны обязательства по договору по ГК РФ

В теории гражданского права выделяют следующие характерные особенности обязательств:

  • обязательство является относительным правоотношением, в котором конкретному кредитору противостоит определенный должник;
  • кредитор имеет возможность удовлетворить свои потребности только через выполнение должником своих действий;
  • государство стоит на страже надлежащего исполнения обязанностей путем применения мер принуждения (таких как пени, штрафы, неустойки);
  • для защиты нарушенных прав используется подача исковых заявлений. 

Как и в других правоотношениях, содержание обязательств составляют права и обязанности субъектов. 

Поскольку
договор является разновидностью сделки,
постольку к нему применимы правила о
двух- и многосторонних сделках,
предусмотренных ГК РБ. При этом следует
учитывать, что понятие сделки соотносится
с понятием договора как родовое и видовое
понятие, а сам договор представляет
собой соглашение, основанное на волевом
акте, выраженном его участниками.

В
юридической литературе термин “договор”
употребляется в различных смыслах.
Наиболее широко он применяется в смысле
юридического факта – соглашения,
влекущего определенные юридические
последствия.

Развитие
рыночных отношений невозможно без
усиления роли договора и расширения
сферы его применения. Именно поэтому
законодатель ввел новую норму о свободе
договора
как один из основополагающих принципов
гражданского законодательства. Статья
391 ГК РБ закрепляет ряд правил,
обеспечивающих свободу договора. К их
числу относятся:

  • свобода
    в решении вопроса о заключении или
    незаключении договора (принуждение к
    заключению договора не допускается,
    кроме ряда случаев, предусмотренных
    ГК РБ, законодательством или добровольно
    принятым обязательством);

  • свобода
    в выборе вида договора (стороны вправе
    заключить договор как предусмотренный,
    так и не предусмотренный правовыми
    актами, лишь бы он не противоречил
    действующему законодательству);

  • свобода
    в выборе партнера;

  • свобода
    в определении условий договора.

Что
касается случайных
условий, то
следует подчеркнуть, что они в определенной
мере расширяют содержание договора,
т.е. предоставляют соответствующий
простор участникам гражданского оборота.
Однако для придания случайным условиям
юридической силы необходимо обязательное
их включение в договор (например,
требования к упаковке покупаемого
товара).

В
соответствии с ч.3 ст.391 ГК РБ условия
договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия прямо
предусмотрено законом или иным правовым
актом. Если же условие договора
предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением не
установлено иное (диспозитивная норма),
стороны договора своим соглашением
могу исключить ее применение либо
установить условие, отличное от
предусмотренного в ней.

Лекция 15 обеспечение исполнения обязательств

1
Неустойка

2
Залог

4
Поручительство

6
Задаток

• неустойка;

• залог;

• гарантия;

• задаток;

Если
исполнение одной стороной обязательства
становится невозможным по вине другой
стороны, сторона, не исполнившая
обязательство по вине контрагента,
имеет право на встречное удовлетворение
с зачетом выгод, сберегаемых или
приобретаемых ею вследствие освобождения
от обязательства (например, по договору
подряда заказчик решил прекратить
выполнение подрядных работ в связи с
подорожанием строительных материалов).

Частным
случаем юридической невозможности
исполнения обязательства является
издание государственным органом акта,
запрещающего или препятствующего
исполнению данного обязательства
полностью или частично (ст.387 ГК).
Законность акта может быть оспорена в
судебном порядке. В случае признания
акта государственного органа, на
основании которого прекратилось
обязательство, недействительным, оно
восстанавливается, если из соглашения
сторон или существа обязательства не
вытекает иное и если кредитор не потерял
интереса к исполнению (п.3 ст.387 ГК).

1 Неустойка

Неустойка
в связи с простой и удобством ее применения
является самым распространенным, широко
применяемым способом обеспечения
исполнения обязательств.

Неустойкой
(штрафом, пеней) признается определенная
законодательством или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства,
в частности, в случае просрочки исполнения.

Денежная
сумма, составляющая неустойку, определяется
в виде процентов к неисполненной части
обязательства, в кратном размере по
отношению к сумме неисполненного или
ненадлежаще исполненного обязательства,
а также в твердой денежной сумме.

Классификация
неустойки осуществляется по различным
основаниям.

• штраф;

• пеня.

В
отличие от разово применяемого штрафа,
пеня
устанавливается на случай просрочки
исполнения обязательства и представляет
собой определенную денежную сумму
которую должник обязан уплатить кредитору
за установленный период просрочки. Как
правило, она исчисляется в процентах
по отношению к сумме обязательства,
подлежавшего исполнению к определенному
сроку.

Предлагаем ознакомиться:  Как определить должника мтс по фамилии

Причем либо в нормативном акте,
либо в договоре должно указываться, за
какой из каждых периодов просрочки
неисполненного в срок обязательства
должна взыскиваться пеня, представляющая
собой в этом случае текущую (длящуюся)
неустойку. На практике чаще всего
указывается, что пеня в определенном
проценте взыскивается за каждый день
просрочки. Однако не исключено указание
и других периодов.

• законную;

• договорную.

Договорная
неустойка,
т.е. неустойка, устанавливаемая по
соглашению сторон, должна быть оформлена
в письменном виде независимо от формы
основного обязательства, так как
последнее может быть заключено и в
устной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность
соглашения о неустойке.

Законная
неустойка
устанавливается законодательством, и
кредитор вправе требовать ее уплаты
должником в случае нарушения последним
принятых на себя в соответствии с
договором или возложенных на него
законодательством обязательств,
независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением
сторон. При этом размер законной неустойки
может быть изменен соглашением сторон,
если законодательство этого не запрещает.

• зачетная
неустойка
— если имеются убытки, они возмещаются
в части, не покрытой неустойкой;

• исключительная
— законодательством или договором могут
быть предусмотрены случаи, когда
допускается взыскание только неустойки,
но не убытков;

• штрафная
— когда убытки могут быть взысканы в
полной сумме сверх неустойки;

• альтернативная
— когда по выбору кредитора могут быть
взысканы либо неустойка, либо убытки.

Необходимо
отметить, что если неустойка установлена
в виде процентов или в кратном размере
по отношению к сумме неисполненного
или ненадлежаще исполненного обязательства,
то ее размер исчисляется исходя из
размеров первоначальных сумм неисполненного
или ненадлежаще исполненного обязательства,
а не из размера этих сумм, увеличенных
при начислении процентов согласно
учетной ставке Национального банка
Республики Беларусь или, при наличии
соответствующего соглашения сторон, с
учетом инфляции и т.д., если договором
не предусмотрено иное.

Рассматривая
такой способ обеспечения исполнения
обязательств как неустойка, следует
подчеркнуть что единственным основанием
для применения неустойки является
нарушение обязательства, вытекающего
из акта законодательства или договора.

При
этом кредитор не вправе требовать уплаты
неустойки в случаях, если должник не
несет ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства.
Кроме того, если подлежащая уплате
неустойка явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, суд вправе
уменьшить неустойку.

Подразделение обязательств по причинам возникновения

Суть
вещных прав состоит в том, что субъекты
этих прав удовлетворяют свои интересы
путем непосредственного воздействия
на вещь или имущество, находящиеся в
сфере их хозяйственного господства.

Вещным
правам присущи устоявшиеся нормы,
принципы
и традиции. К числу таковых относятся:

  • принцип
    отсутствия двух полных прав собственности
    на одну вещь, то есть , право собственности
    – едино и неделимо;

  • принцип
    наибольшей полноты права собственности,
    то есть, возможность осуществления
    права собственности по усмотрению
    собственника, причем наиболее полно и
    независимо;

  • принцип
    необходимости наличия собственника
    при существовании прав на чужие вещи;

  • принцип
    защиты субъектов вещных прав от
    посягательств со стороны третьих лиц.

Гражданский
Кодекс 1923 года содержал деление
гражданских прав на вещные и
обязательственные. Это деление было
отменено Гражданским Кодексом 1964 года
и восстановлено Гражданским Кодексом
1998 года. Действующий ГК регулирует
вопросы вещных прав разделом II
“ Право собственности и другие вещные
права”.

1.Права
на свои вещи – право собственности.

2.Права
на чужие вещи – иные вещные права.

Право
собственности
– это основное вещное право, именно ему
посвящено большинство норм вещного
права.

Согласно
белорусскому законодательству и теории
права содержание права собственности
составляют три правомочия: владения,
пользования и распоряжения. Право
собственности в объективном смысле –
это совокупность правовых норм,
регулирующих отношения по владению,
пользованию и распоряжению собственником
принадлежащим им имуществом по своему
усмотрению и по защите его интересов
от вмешательства третьих лиц.

Иные
вещные права
(права на чужие вещи) не могут создаваться
произвольно, так как возникают на основе
права собственности иного субъекта и
обременяют последнего. Иные вещные
права могут предоставлять их обладателям
в отношении чужой вещи либо право
пользования (сервитуты), либо право
владения и пользования (право постоянного
пользования земельными участками), либо
право владения, пользования и ограниченного
распоряжения (хозяйственное ведение,
оперативное управление). Перечень иных
вещных прав дан в статье 217 ГК, к числу
которых относятся:

  • право
    хозяйственного ведения;

  • право
    оперативного управления;

  • право
    пожизненного наследуемого владения
    землей;

  • право
    постоянного пользования земельным
    участком;

  • сервитуты.

Сюда
относится защита прав лиц, обладающих
иными вещными правами на имущество,
либо лиц, владеющих имуществом на
законных основаниях (так называемых –
титульных владельцев). Ст.286 ГК РБ
распространяет все нормы права,
регулирующие вещно-правовые способы
защиты собственников имущества на лиц,
не являющихся собственниками, но
владеющими имуществом на иных законных
основаниях.

Такие лица могут быть
самостоятельными истцами по вещно-правовым
искам, однако, правила о расчетах при
возврате вещи из незаконного владения
полностью применимы лишь к таким
титульным владельцам, которые имеют
самостоятельное право на доходы от
переданной во владение вещи. Например,
хранитель вещи по общему правилу не
имеющий права на получение от нее
доходов, не может требовать таковых от
незаконного владельца. Право на них
может быть реализовано только собственником
по самостоятельно заявленному требованию
либо в порядке законного представительства.

Однородные обязательства — это…

Под однородными обязательствами следует понимать обязательства, которые предусматривают передачу кредитору вещей и/или прав, определенных родовыми признаками, таких как денежные обязательства или обязательства по передаче бездокументарных ценных бумаг определенной категории. Такое определение дано Пленумом Верховного суда РФ в п.

Такое понятие применяется при заключении кредиторами соглашения о порядке удовлетворения их требований к должнику. Условиями заключения такого соглашения законодатель определил:

  • наличие требований разных кредиторов к одному должнику;
  • однородность таких обязательств. 

Такое соглашение является обязательным для кредиторов, но не меняет порядок осуществления банкротства и очередность удовлетворения требований кредиторов, предусмотренную законодательством о банкротстве (п. 4 постановления № 54). 

Понятие обязательств в гражданском праве, их классификации не являются чисто теоретическими конструкциями. Отнесение обязательства к конкретному виду напрямую сказывается на его правовом регулировании, применении к такому правоотношению определенных норм Гражданского кодекса.

Условия удовлетворения негаторного иска.

Определить
негаторный
иск можно
как внедоговорное требование владеющего
вещью собственника к третьему лицу об
устранении препятствий в осуществлении
правомочий владения, пользования и
распоряжения имуществом.

Правовое
регулирование такого иска осуществляется
ст.285 ГК РБ.

Негаторный
иск, как и виндикационный, относится к
числу вещно-правовых исков.

Характерные
черты негаторного
иска:

  1. Истцом
    может быть только собственник или иной
    титульный владелец имущества.

  2. Имущество
    должно находится во владении собственника
    или иного титульного владельца.

  3. Истец
    и ответчик не должны находиться между
    собой в договорных или иных обязательственных
    правоотношениях по поводу спорной
    вещи.

  4. Иск
    может быть предъявлен до тех пор, пока
    препятствие длится или не ликвидированы
    его последствия.

  5. Сроки
    давности на негаторные иски не
    распространяются.

  6. При
    удовлетворении негаторного иска могут
    быть взысканы убытки при наличии вины
    ответчика, но в пределах сроков исковой
    давности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector